Наследственное право
Насле́дственное пра́во, подотрасль гражданского права, регулирующая отношения по поводу правопреемства в связи со смертью гражданина, а также одноимённый раздел Гражданского кодекса Российской Федерации, учебная дисциплина и область научных знаний в юриспруденции.
Наследственное право как подотрасль гражданского права
Наследственное право как совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу правопреемства в связи со смертью гражданина, является неотъемлемой частью частного (гражданского) права всех мировых правопорядков (наследственное право в объективном смысле).
Значение норм наследственного права тесно связано в отечественном правосознании с феноменом частной собственности. Об этом писал, в частности, В. И. Серебровский (Серебровский. 2003. С. 40–42), опиравшийся, как и другие советские учёные, на марксистско-ленинское политэкономическое учение.
В российской правовой науке за прошедшее столетие стало привычным суждение о том, что основной задачей норм наследственного права является обеспечение универсального правопреемства – перехода всей совокупности имущественных прав и обязанностей наследодателя к его правопреемникам. Как указывается в классическом университетском учебнике по гражданскому праву, «возможность передать имущество по наследству своим близким и получить наследство от близких позволяет физическому лицу увереннее и стабильнее чувствовать себя в имущественном обороте» (Гражданское право. 2019. С. 174–175).
Предназначение норм наследственного права в России традиционно связывают также с решением социальной задачи, состоящей в необходимости обеспечить за счёт наследства тех нетрудоспособных граждан, кто при жизни наследодателя зависел от него (например, несовершеннолетние дети наследодателя, его престарелые родители или иные иждивенцы). Если составленное наследодателем завещание или наследственный договор, заключённый наследодателем с потенциальными наследниками, исключают из числа наследников тех близких наследодателю граждан, кто мог бы рассчитывать на получение наследства, то вне зависимости от воли наследодателя этим его иждивенцам причитается обязательная доля в праве на наследство [ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)]. В случае когда наследодатель не оставил завещание, указанную социальную функцию выполняет институт наследования нетрудоспособными иждивенцами (ст. 1148 ГК РФ).
Процессы социально-экономической трансформации, запущенной в России в 1980-х гг., а также сопутствующая им активизация индивидуалистских начал в социальном портрете экономически активных граждан способствовали некоторому пересмотру подходов к социальной функции наследственного права. На этом фоне законодатель счёл возможным изменить правила об обязательной доле в праве на наследство (ч. 5 ст. 1149 ГК РФ), а в научной среде продолжается критическое обсуждение объёма и характера «социальных» выплат из наследственной массы (например, выступление М. Л. Шелютто в стенограмме парламентских слушаний Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству на тему «Имущественные отношения в семье: судебная практика и законодательство», опубликованной в журнале «Семейное и жилищное право», 2018, № 1, С. 31–32).
Вместе с тем значение подотрасли наследственного права связано не только с потребностью личности в передаче накопленных материальных благ своим потомкам, с обеспечением нуждающихся членов семьи за счёт наследственной массы, но и с возможностью посредством ряда норм наследственного права обеспечить исполнение воли умершего за пределами его жизни. В российском наследственном праве для решения такой задачи могут быть использованы прежде всего положения о завещательном отказе и завещательном возложении (статьи 1137–1140 ГК РФ). Наследодатель может предусмотреть в своём завещании, например, что после его смерти наследник обязан за счёт полученного наследства осуществить определённым образом церемонию погребения наследодателя или совершить иное действие, которое, как указывается в п. 1 ст. 1139 ГК РФ, направлено «на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели».
Вместе с тем институты завещательного отказа и завещательного возложения в отечественном праве долгое время не были эффективными, в том числе в связи с тем, что они не предусматривали должного механизма контроля за исполнением наследниками своих обязанностей.
С 1 июня 2019 г. вступили в силу посвящённые наследственному договору положения ГК РФ, которые способны повысить эффективность выполнения распоряжений наследодателя на случай его смерти. В силу наследственного договора наследодатель может возлагать на участвующее в договоре лицо обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера, при этом после смерти наследодателя требовать исполнения такой обязанности могут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного договора или пережившие третьи лица, а также нотариус, который ведёт наследственное дело, в период исполнения им своих обязанностей по охране наследственного имущества и управлению таким имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство.
Объём и характер действий, совершения которых можно потребовать от наследников, заключивших наследственный договор с наследодателем, после открытия наследства, по российскому праву не ограничен. Единственное требование, которое предъявлено законом к воле наследодателя, заключается в том, чтобы действия такие не противоречили закону. Таким образом, стороны наследственного договора вправе не только предусмотреть обязанность наследника позаботиться об определённом имуществе в составе наследства, но и его обязанность передать или передавать определённые блага другим лицам, в том числе не входившим в круг наследников (например, победителям конкурсов детского творчества, жителям определённого населённого пункта и т. д.).
На решение сходных задач по выполнению воли гражданина далеко за пределами его жизни нацелена и конструкция наследственного фонда, нормы о котором вступили в силу в России с 1 сентября 2018 г. Наследственный фонд может не только принять имущество умершего в качестве одного из возможных наследников по завещанию, но и в течение длительного (неограниченного) периода времени выполнять предписания, выданные наследодателем при жизни и оформленные в виде условий управления наследственным фондом. Такие условия могут предусматривать, например, что детям наследодателя, иным его родственникам или близким людям имущество, принадлежащее фонду, должно быть передано при наступлении определённых обстоятельств (достижение зрелого возраста, женитьба, получение образования по определённой специальности и т. п.). Российское законодательство допускает также передачу имущества, предоставление права пользования имуществом или права на оплату работ, услуг не только в пользу близких наследодателя, но и в пользу тех лиц, которые не были известны наследодателю в момент составления завещания или даже не родились в такой момент. В таком случае выгодоприобретатели (бенефициары) наследственного фонда, которым имущество фонда должно передаваться полностью или частично, определяются органами наследственного фонда в соответствии с условиями управления фондом.
Таким образом, задачи наследования в 21 в. стали шире и включают в себя неукоснительное обеспечение воли умершего спустя многие годы после его ухода из жизни. Современные научные исследования в области наследственного права России, к сожалению, не задействуют достижения социологии, поэтому довольно трудно судить о том, как в сознании граждан, оценивающих возможности наследования, могут соотноситься такие мотивы, как передача накопленных материальных благ потомкам, обеспечение иждивенцев и «посмертное» влияние на поведение своих близких и на судьбу своих активов.
Как и в других правопорядках, в российском праве наследование возможно как по завещанию (в соответствии с волей наследодателя, прямо и недвусмысленно выраженной им и облечённой в специальную форму завещания или наследственного договора), так и по закону (при отсутствии особым образом выраженной воли наследодателя, в порядке, описанном в законе). Вместе с тем многие другие положения наследственного права России характеризуются рядом особенностей.
К их числу в первую очередь относится специфический порядок определения наследников по закону, предполагающий учёт степени их родства с наследодателем. Наследники по закону образуют очередь, положение в которой определяет вероятность призвания к наследству. Вместе с супругом наследодателя наследниками первой очереди являются его дети и пережившие наследодателя его родители (ст. 1142 ГК РФ), при этом, например, внуки умершего включаются в число наследников первой очереди только в том случае, если их родитель (сын или дочь умершего) скончался до момента смерти наследодателя или одновременно с ним. Наследники второй и последующих очередей – родственники умершего более отдалённых степеней родства – наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т. е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования как недостойные наследники, либо лишены наследства в завещании, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Тот факт, что по российскому праву родители наследодателя, пережившие его, наследуют наравне с детьми и супругом наследодателя в первой очереди, подчёркивает сильное социальное начало норм наследственного права.
Ещё одной отличительной характеристикой российского наследственного права является то, что, как и в иных континентальных правопорядках, по российскому праву наследники принимают в наследство имущество, обременённое долгами наследодателя. Предварительного погашения обязательств («очистки» наследства от долгов) не происходит. Как принято считать, это обстоятельство подчёркивает универсальный характер правопреемства при наследовании, так как по общему правилу имущество умершего переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). Наследник имеет возможность выбора, в том числе он вправе не совершать действия по принятию наследства или подать заявление об отказе от наследства (статьи 1157–1159 ГК РФ), однако в том случае, если наследник принял наследство, он отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к наследнику имущества наряду с иными такими же наследниками (ст. 1175 ГК РФ).
Особенностью наследственного права России является также то, что при отсутствии наследников как по закону, так и по завещанию к наследованию призывается государство (в п. 2 ст. 1151 ГК РФ предусмотрен переход прав на разные объекты к публично-правовым образованиям разного уровня – городское или сельское поселение, муниципальный район, город федерального значения, Российская Федерация). Наследство в таком случае именуется выморочным.
Государство, как и другие наследники, принимает выморочное имущество целиком, включая не только активы (вещи, имущественные права), но и обязанности умершего, т. е. отвечает по долгам наследодателя в порядке, предусмотренном ст. 1175 ГК РФ. По российскому праву не требуется совершения органами власти действий по принятию наследства для того, чтобы наследство перешло к государству. Органы власти не могут также заявить об отказе от наследства. Таким образом, в случае смерти гражданина правопреемство должно наступить в любом случае, даже если соответствующие органы власти не проявляют интереса ко вступлению во владение наследством.
В свою очередь, наследственное право других стран имеет целый ряд существенных отличий от российского наследственного права. В мировой юриспруденции принято считать, что процессы унификации и гармонизации национальных правовых систем в наименьшей степени способны затрагивать области наследственного права и семейного права, так как в этих сферах чрезвычайно сильны социально-экономические, культурно-исторические и нравственные особенности каждого общества. Именно поэтому нормы наследственного права не унифицированы ни в одной из конфедераций и не являются единообразными даже в ряде федеративных государств.
Существенным образом различаются в зарубежных правопорядках очереди или разряды, классы наследования по закону (Гражданское и торговое право зарубежных государств. 2006. С. 588–597). Несмотря на довольно существенные различия между правилами о наследовании по закону, закреплёнными в законодательстве Франции, Германии и Швейцарии, эти правопорядки объединяет общая черта – дети и родители наследодателя не могут одновременно претендовать на получение наследства по закону, поскольку дети относятся к первой очереди (разряду), а родители наследодателя относятся ко второй очереди и могут стать наследниками только при отсутствии наследников первой очереди. В то же время в праве Великобритании и США особенность наследования по закону состоит в весьма привилегированном положении пережившего супруга умершего, который вправе унаследовать всё имущество, не достигающее определённой стоимости, даже в том случае, если у умершего остались дети. Впрочем, и в англо-американском праве родители наследодателя вправе претендовать на наследование по закону только после детей наследодателя.
Такое положение детей наследодателя в большей степени, чем правила ГК РФ, ориентировано на «подразумеваемую» волю наследодателя. Очевидно, что подавляющее большинство людей, размышляющих о судьбе своего имущества, желало бы передавать его своим детям и внукам (прямым потомкам), а не своим родителям, ведь после возможной скорой смерти родителей это имущество перешло бы к родственникам по боковой линии (к братьям и сёстрам наследодателя), личная связь с которыми всегда является менее тесной, чем связь с детьми. Снижение социальной функции норм о наследовании по закону в немалой степени вызвано в этих правопорядках высоким уровнем жизни общества в целом, позволяющим решать задачу обеспечения нужд пожилых граждан за счёт системы пенсионного и иного социального обеспечения.
Право наследования
В некоторых научных источниках термин «наследственное право» используют также для описания права наследования – субъективного гражданского права, возникающего у наследника в момент открытия наследства и исчерпываемого актом принятия наследства, который чаще всего сопровождается оформлением состоявшегося перехода прав от наследодателя к наследнику («наследственное право» в субъективном смысле). Вместе с тем в законодательстве для описания этого субъективного права используется оборот «право наследовать» (статьи 1117, 1121, 1131, 1141, 1146 и другие статьи ГК РФ), в связи с чем некорректно вести речь о наследственном праве в субъективном смысле.
Наследственное право как раздел Гражданского кодекса Российской Федерации
Раздел V ГК РФ – крупная структурная единица, которая входит в часть третью кодекса, носит название «Наследственное право». Нормы этого раздела были введены в действие с 1 марта 2002 г. с рядом специальных вводных правил, которые отражены в Федеральном законе от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».
ГК РФ – один из тех кодексов, которые построены по пандектной системе, поэтому нормы наследственного права заняли в нём традиционное место – сразу после развёрнутых и подробных положений обязательственного права. Впрочем, классические каноны пандектной системы подразумевают, что разделу, посвящённому наследственному праву, должен предшествовать раздел, посвящённый семейному праву и содержащий правила определения степени родства, столь необходимые для определения порядка наследования по закону. Однако в России нормы семейного права не включены в Гражданский кодекс, чему есть ряд причин исторического и социального характера.
Раздел V «Наследственное право» содержит пять глав: гл. 61 «Общие положения о наследовании», гл. 62 «Наследование по завещанию», гл. 63 «Наследование по закону», гл. 64 «Приобретение наследства», гл. 65 «Наследование отдельных видов имущества», которые все вместе объединяют всего 75 статей (для сравнения – Семейный кодекс Российской Федерации состоит из 170 статей).
В целом в одном разделе ГК РФ урегулированы практически все вопросы наследования, включая вопросы совершения действий по охране наследства и оформления права на наследство. Вместе с тем часть норм, имеющих процедурный характер и регулирующих отношения наследования, сохраняется в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, которые были утверждены Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г. и до сих пор не отменены и не приведены в соответствие с разделом V ГК РФ. Более того, в 2006–2019 гг. нормы наследственного права, содержащиеся в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, были дополнены и уточнены.
Наследственное право как учебная дисциплина
Наследственное право – учебная дисциплина, которая в настоящее время изучается в высших учебных заведениях России, как правило, в рамках общего курса гражданского права и поэтому не включена в качестве отдельной дисциплины в список дисциплин базовой части программы бакалавриата (приказ Минобрнауки России от 13 августа 2020 № 1011 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция»).
Такое место наследственного права в системе учебных дисциплин юридических вузов и факультетов связано с традиционно низким вниманием отечественной юриспруденции к вопросам наследования, что, к сожалению, вызвано прежде всего отсутствием существенного социального запроса на понимание оснований и порядка наследования. Это, в свою очередь, может быть объяснено довольно низким уровнем жизни подавляющего большинства граждан, которые через три десятка лет после смены социально-экономического строя по-прежнему не обладают значительной частной собственностью.
Вместе с тем некоторые юридические вузы и факультеты России, например Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева, рассматривают наследственное право как самостоятельную дисциплину за пределами обязательной части программы бакалавриата. В ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» самостоятельный курс «Актуальные проблемы наследственного права» входит в программу магистратуры.
Особенностью учебной дисциплины «Наследственное право» является тесная связь вопросов, изучаемых в её рамках, с организацией деятельности нотариата.
Наследственное право как наука
Наследственное право – область научных знаний в юриспруденции, соответствующая часть науки гражданского (частного права), система которой в российском правопорядке также напрямую связана с пандектной системой гражданского права.
Объектом исследования этой области науки частного права являются общественные отношения, складывающиеся в связи со смертью гражданина и объективно возникающей необходимостью исполнения его обязательств, сохранения и передачи наследникам его имущества.
В сферу науки наследственного права попадают также общественные отношения по поводу защиты нематериальных благ, принадлежавших умершему. Правила абзаца 2 п. 1 ст. 152 ГК РФ предоставляют любым заинтересованным лицам возможность защиты чести, достоинства и деловой репутации умершего, в то время как, например, в силу п. 5 ст. 152.2 ГК РФ право требовать защиты частной жизни гражданина в случае его смерти имеют лишь дети, родители и переживший такого гражданина супруг. В российском правопорядке нематериальные блага и личные права граждан неотчуждаемы и непередаваемы, однако необходимость защиты некоторых из них после смерти правообладателя признаётся в качестве одного из важнейших качеств развитого правопорядка, стремящегося создать максимально комфортное поле для развития личности.
Предметом исследования в наследственном праве выступают теоретические концепции, обосновывающие модели наследования, закрепляемые в законодательстве. На протяжении многих столетий в области наследственного права различным образом обосновываются и критикуются идея о сохранении имущества внутри семьи умершего, учение о «предполагаемой» воле наследодателя, концепция примата выраженной наследодателем воли. Истории права известны и идеи о полном искоренении права на наследство. Следует учитывать, что те или иные теоретические представления о наилучшем порядке наследования всегда формировались в юриспруденции под влиянием социально-экономических, политических и идеологических обстоятельств, которые все вместе предопределяют в конкретном отрезке истории не только круг наследников и порядок перехода наследства, но и сопутствующую этому публично-правовую обязанность по уплате налога на имущество, переходящее в порядке наследования.
К числу наиболее известных учёных, посвятивших свои труды науке наследственного права, в России относят В. Н. Никольского, К. Д. Кавелина, В. И. Серебровского, М. Я. Пергамента, Б. С. Антимонова, К. А. Граве, Г. Н. Амфитеатрова, Н. В. Рабинович (Крашенинников. 2019. С. 34–44).