Интеллектуальная собственность
Интеллектуа́льная со́бственность, условное название системы отношений по поводу создания и использования результатов интеллектуальной деятельности, а также совокупность таких результатов и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
Отношения по поводу творчества возникли одновременно с самой творческой деятельностью, однако долгое время регуляторов этих отношений не существовало, хотя в Древней Греции тексты наиболее известных трагедий хранились в специальном архиве, чтобы избежать искажений при переписке и постановке, в Древнем Риме плагиат осуждался как бесчестный поступок. Возникновение понятия интеллектуальной собственности относится ко времени формирования общественного осознания необходимости охранять интересы как автора, так и пользователя плодами его труда (15–18 вв.). Первые общеобязательные акты, регулирующие отношения по поводу использования результатов интеллектуальной деятельности, были приняты в Венеции (Parte Veneziana) в 1474 г., а затем в Англии – Статут о монополиях 1623 г. касался технических новшеств, а Статут королевы Анны 1710 г. – прав авторов публикаций. В силу идеальной природы объекта интеллектуальной собственности на разных этапах развития философской и правовой мысли это понятие трактовалось по-разному. Изначально интеллектуальная собственность понималась буквально, как вещное право – право собственности. Проприетарная (от лат. proprietas – собственность) теория признавала за автором или уполномоченным им лицом власть над судьбой результата интеллектуальной деятельности. Теория личных прав исходила из того, что отношения по поводу создания и использования творений разума являются или естественным правом человека, или его частной монополией, или дарованной властью привилегией, и даже приравнивала их к семейным узам. Теория интеллектуальных прав признавала права на результаты интеллектуальной деятельности правами особого рода, лежащими за пределами традиционной классификации гражданских прав (вещные, личные и обязательственные).
В современном понимании интеллектуальная собственность как правовой институт – это совокупность абсолютных правомочий в системе отношений «автор – пользователь результатом его труда – общество», состоящих в исключительной возможности совершения определённых действий и/или препятствования их совершению третьими лицами с целью защиты от подражания и предотвращения неосновательного обогащения. В соответствии с Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г., это понятие охватывает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и ТВ-передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. Интеллектуальная собственность подразделяется на промышленную собственность (включающую изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся к производству) и литературную и художественную собственность (охватывающую творческую сферу).
Термин «интеллектуальная собственность» получил распространение в большинстве стран мира. Однако в это понятие вкладывается разный смысл. Страны англосаксонской системы права склоняются к установлению вещно-правового режима на нематериальный объект, сосредоточиваются на имущественном аспекте авторских правомочий, не выделяя из них специфических моральных прав (т. н. монистический подход), требуют соблюдения формальностей (административных процедур) независимо от вида объекта. Страны континентальной системы права ставят во главу угла «бестелесность» интеллектуальной собственности, выделяют две группы – имущественных и неимущественных (неотчуждаемых и бессрочных) – авторских правомочий (т. н. дуалистический подход), не связывают защиту плодов литературного, художественного и иного подобного творчества с выполнением формальностей. Общими для всех подходов являются требования к объективной форме творения разума, признание самостоятельной экономической ценности объекта интеллектуальной собственности, возможность её оценки, ограничение установленных законом полномочий во времени и пространстве, классификация объектов в зависимости от предмета охраны.
Термин «интеллектуальная собственность» воспринят и международным правом. Изначально страны объединялись для преодоления территориальности интеллектуальных прав – на этом этапе влияние континентальных традиций превалировало (Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883; Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений, 1886), затем – в целях унификации и универсализации подходов в этой сфере (Всемирная конвенция об авторском праве, 1952; Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций, 1961; Договор о патентной кооперации, 1970), позднее – для стимулирования создания, распространения и передачи знаний (информации), на этом этапе преобладал англосаксонский подход [Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), 1994]. Всемирная организация интеллектуальной собственности включает в него все результаты творения человеческого разума.
В России в становлении интеллектуальной собственности выделяют три этапа – дореволюционный в русле романо-германского подхода (первые привилегии послепетровских времён, первые законы – высочайший манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремёслах», 1812; глава «О сочинителях и издателях книг» в Цензурном уставе, 1828), советский, тяготеющий к англосаксонскому пониманию (от декрета «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием» (1918) и Положения об изобретениях (1919) до присоединения СССР к Всемирной конвенции об авторском праве), и постсоветский (возрождающий, а ныне опережающий континентальные традиции). В действующем законодательстве термин «интеллектуальная собственность» является собирательным для традиционно сформировавшихся подотраслей авторского права, смежных прав, патентного права, прав на селекционное достижение, на топологии интегральных микросхем, на секрет производства (ноу-хау) и на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Охрана интеллектуальной собственности законом декларируется ст. 44 Конституции РФ, общие положения установлены в гл. 69 Гражданского Кодекса РФ. В современном российском гражданском праве интеллектуальные права включают исключительное право – имущественное правомочие, состоящее в возможности разрешать или запрещать использование объекта интеллектуальной собственности другим лицам, потенциально обусловленное выплатой вознаграждения, а также (в отношении некоторых результатов интеллектуальной деятельности) личные неимущественные и иные права. Российское законодательство не относит к сфере интеллектуальной собственности открытия и антиконкурентную практику, при этом включая (помимо принятых в международном праве объектов) наименования мест происхождения товаров, секреты производства, самостоятельную охрану интересов театрального режиссёра, публикатора и изготовителя базы данных, а также уточняя круг изобретений.
Научно-технический прогресс обусловливает рост числа результатов человеческой деятельности, претендующих на признание их объектами интеллектуальной собственности (доменные имена и др.), ставит вопросы о принадлежности прав на объекты, созданные искусственным интеллектом, порождает новые способы и среды создания и использования традиционных результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, в соответствии с мировыми тенденциями по сохранению наследия правовые средства в рамках интеллектуальной собственности рассматриваются также как инструмент защиты фольклора, традиционных знаний и генетических ресурсов.